§ 3. Система Особенной части Уголовного кодекса

| Правовой портал "Правопорядок" | § 3. Система Особенной части Уголовного кодекса |
§ 3. Система Особенной части Уголовного кодекса

Российской Федерации и уголовно-правовая квалификация
В отечественной правовой литературе стало традицией выделять двоякое значение термина «квалификация»: в одном случае им обозначают сделанный правоприменителем логический вывод, конкретную уголовно-правовую оценку содеянного, предполагающую указание соответствующей статьи (части, пункта) уголовного закона; в другом случае под данным термином подразумевают саму деятельность, направленную на получение такого вывода и складывающуюся из определенных логических этапов или стадий. Подчеркивая единство и взаимосвязь двух указанных значений, авторы обычно определяют понятие квалификации как установление и юридическое закрепление соответствия (точного соответствия, тождественности) признаков совершенного деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовно-правовыми нормами.
К сожалению, с подобного рода дефинициями трудно согласиться. Увязывая суть квалификации с определением соответствия (тождества) чеголибо с чемлибо, все они предполагают наличие признаков содеянного и уголовно-правовой нормы, содержащей признаки состава преступления, с которыми производиться сопоставление. Но когда вопрос об уголовно-правовой норме, подлежащей применению, решен, пусть даже предположительно, то выяснение соответствия содеянного ее признакам имеет своей задачей не квалификацию как таковую (она уже проведена), а ее проверку. Однако суть квалификации не может сводиться к представлениям о той или иной ее разновидности: обоснованной или необоснованной, полной или неполной, предположительной (первоначальной) или окончательной, учитывающей все ее правила или неучитывающей и т. д

в связи с этим становится очевидной неооходимость уточнения основной цели квалификации: смещения акцента с установления тождества на установление правовой нормы, подлежащей применению в конкретном случае.
В некоторой корректировке нуждается и характеристика основных «составляющих» понятия квалификации, ее элементов. Часто встречающееся в юридической литературе выражение «квалификация преступления» требует обратить особое внимание на недопустимость отождествления того, что квалифицируется, с одной стороны, с тем, как, в каком качестве производится квалификация — с другой. В первом случае имеется в виду ее объект, во втором — одна из возможных оценок содеянного, содержащаяся в уголовно-правовой норме. Следует констатировать, что при уголовно-правовой квалификации объектом служит не само преступление, а отдельное деяние, которое с позиций действующего законодательства должно или не должно рассматриваться в качестве преступления. В итоге, имея в виду структурные элементы любой оценочной деятельности, в действиях лица, осуществляющего уголовно-правовую квалификацию, нужно различать:
— ее цель (установление конкретных статей, их частей, пунктов, подлежащих применению в каждом случае);
— объект (отдельно взятое деяние лица);
— основание (действующее уголовное законодательство);
— характер уголовно-правовой оценки (в самом общем виде выражающейся в признании с позиций выявленной нормы деяния преступным или непреступным; в более конкретном — в признании его, например, кражей, убийством и т. д.). Что касается самой дефиниции, то, отражая в ней основные особенности содержания данного вида оценочной деятельности правоприменителя, можно исходить из следующего: уголовно-правовая квалификация есть не столько, как принято считать, установление и закрепление точного соответствия (тождества) признаков совершенного деяния признакам состава преступления, сколько определение конкретной статьи Уголовного кодекса РФ (в необходимых случаях — статей Уголовного кодекса РФ, их части, пункта), которая с позиций действующего уголовного законодательства подлежит применению при решении вопросов о преступности и наказуемости данного деяния.
Не исключая возможности использования термина «квалификация» в уголовном праве как в смысле результата оценочной деятельности, так и в смысле некоторого ее логического процесса, приведенная дефиниция не позволяет согласиться с ныне высказываемыми в науке мнениями относительно этапов (стадий) последнего. Так, согласно одной из точек зрения основными этапами квалификации предлагается рассматривать решения об уголовно-правовой оценке содеянного, принимаемые в процессе: а) возбуждения уголовного дела по той или иной статье Уголовного кодекса РФ; б) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; в) составления обвинительного заключения; г) предания суду; д) вынесения обвинительного приговора; е) изменения приговора в порядке кассации или надзора. Не возражая против характеристики всех перечисленных действий в виде определенных этапов, заметим, что в данном случае подразумеваются этапы не квалификации, а уголовного процесса. Разумеется, каждая из уголовнопроцессуальных стадий так или иначе связана с деятельностью по квалификации содеянного. Однако, если характеризовать ее с учетом этой связи, то, принимая во внимание специфику задач, решаемых на конкретном этапе уголовного процесса, более правильно говорить о разных видах квалификации: в начале она осуществляется органами предварительного расследования и потому носит предварительной характер; затем — судом, который принимает окончательное решение. И в том и в другом случае предполагается наличие некоторой совокупности стадий, проходя которые, следователь, прокурор или суд делают вывод об уголовно-правовой оценке содеянного. Отождествление — стадия уголовного процесса и уголовно-правовой квалификации; она неизбежно влечет за собой необоснованное расширение понятия последней и, кстати, вступает в противоречие с предлагаемым авторами пониманием квалификации в уголовном праве как установления соответствия признаков содеянного и признаков состава преступления.
По сходным соображениям вряд ли обоснованно считать стадиями уголовно-правовой квалификации установление а) фактических обстоятельств дела; б) уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за содеянное; в) тождества признаков квалифицируемого общественно опасногс деяния признакам определенного состава преступления. Подоб ного рода подход, по сути дела, отождествляет процессы квали фикации и применения нормы права. Более того, установлена фактических обстоятельств, выбор правовой нормы и при няни решения вообще не могут претендовать на роль стадий (этапов) чеголибо. О чем бы конкретно речь ни шла — стадиях или этапах, — с ними всегда связывается последовательность некоторого процесса развития или движения, когда одно (действие, событие, состояние и т. п.) сменяется качественно другим. Конечно, можно и нужно говорить об относительной самостоятельности фактической и юридической основ правоприменительного процесса, но, думается, не в плане вычленения их как ступеней единого процесса, а в плане различных его сторон, аспектов, элементов и т. п. Нельзя устанавливать фактические обстоятельства, которые должны иметь юридическое значение, не учитывая содержание норм права. Точно так же не может быть и установления юридической основы в отрыве от выявленных фактов. Заметим, что приведенный взгляд на этапы уголовно-правовой квалификации уязвим и в других отношениях. Если, скажем, сопоставить представления его сторонников о содержании третьей стадии и самом понятии «квалификация», то придется заключить: в обоих случаях речь идет об установлении тождества признаков квалифицируемого деяния признакам определенного состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой, т. е. об одном и том же.
Помимо вышеназванных в отечественной литературе можно встретить мнения о том, что на первом этапе уголовно-правовой квалификации выявляются наиболее общие признаки деяния, устанавливается тип правоотношения. Отмечается, что на этом этапе лицо, осуществляющее правоприменительную деятельность, решает вопрос о том, имеются ли в данном конкретном случае признаки преступления, или же это деяние следует квалифицировать как проступок. При наличии признаков преступления процесс квалификации вступает во второй этап: устанавливается, какой главой Уголовного кодекса охватывается рассматриваемое преступление, т. е. выявляются родовые признаки. Третий этап заключается в выяснении и сопоставлении видовых признаков преступления (в рамках установленной главы Уголовного кодекса РФ определяется конкретная уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за совершенное преступление).
Пожалуй, самым существенным недостатком данного взгляда на стадии уголовно-правовой квалификации является то, как авторы характеризуют ее начальный этап. И действительно, можно ли ставить перед ним задачи установления типа правоотношения, выявления наличия признаков преступления и его отграничения от проступка еще до того, как будет определена конкретная статья Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой отдельное действие или бездействие должно быть признано преступлением? Помня о том, что преступление есть всегда деяние, прямо предусмотренное уголовным законом, данный вопрос нельзя решать положительно. Это — с одной стороны. С другой — если не брать в расчет формальный момент (выполнение требования об указании в правовом акте на статью Особенной части Кодекса, описывающую признаки состава преступления), то, разделяя данную концепцию, следует констатировать: вначале, не имея надлежащей правовой основы, правоприменитель должен сделать вывод о преступности или непреступности деяния, и только затем ему следует установить правовую основу, т. е. статью уголовного закона, исходя из которой был сделан такой вывод.
Недостаточная разработанность вопроса о последовательности действий при уголовно-правовой квалификации приводит к расхождению мнений не только о ее стадиях, но и об их соотношении со стадиями выбора уголовно-правовой нормы. Обычно в числе последних называют: а) упорядочение фактических обстоятельств дела и выделение в них обстоятельств, имеющих и не имеющих юридическое значение; б) выявление всех конструкций, которым соответствует установленный по делу фактический материал; в) определение группы смежных составов преступлений, т. е. тех норм, которые могут охватывать юридически значимые фактические признаки; г) выбор иа смежных составов такого, который наиболее полно и точно охватывает совершенное деяние. Примечательно, что авторы, понимая под уголовно-правовой квалификацией установление соответствия признаков деяния и признаков состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, в одних работа? рассматривают стадии выбора уголовно-правовой нормы каь самостоятельные по отношению к стадиями квалификации; i других — в виде одной из ее стадий; в третьих — понятиями тождественными стадиям квалификации.
Завершая характеристику существующих в теории взглядо] на стадии уголовно-правовой квалификации, важно отметить i то, что в юридической литературе можно часто встретить реко мендации, согласно которым названная классификация должн; производиться в следующей последовательности: вначале долж но устанавливаться соответствие признаков деяния и признаков состава преступления, непосредственно связанных с объектом посягательства; далее — с объективной стороной; затем — с субъектом; и наконец — с субъективной стороной. Иногда излагается несколько иная схема, отличающаяся от приведенной перестановкой очередности, к примеру последней и предпоследней группы признаков. Не останавливаясь на вопросах обоснованности такого рода рекомендаций (в том числе на том, почему именно в такой, а не иной последовательности должны осуществляться действия при квалификации; как вообще определить, скажем, признаки объекта посягательства, не учитывая при этом субъективную и объективную стороны содеянного и состава преступления, особенности его субъекта), их авторы обычно, подразумевая фактически стадии квалификации, оставляют открытым главное: вопрос о соотношении данной последовательности действий правоприменителя с тем, что предлагается характеризовать в качестве стадий квалификации содеянного.
В учении о стадиях уголовно-правовой квалификации многое может встать на свое место, если за основу взять положение, согласно которому она есть не установление соответствия (тождества) признаков содеянного и состава преступления, а, как отмечалось, определение статьи Уголовного кодекса (в необходимых случаях — статей Уголовного кодекса, их части, пункта), применимой в отношении отдельного деяния. При таком подходе становится вполне понятным и логичным связывать последовательность действий при квалификации с решением двух относительно самостоятельных задач: во-первых, с определением уголовно-правовой нормы, с позиции которой должно рассматриваться решение вопроса о преступности и наказуемости деяния, и, во-вторых, с установлением в последнем всех необходимых признаков, служащих основанием для вывода о фактической предусмотренности или непредусмотренности деяния данной уголовно-правовой нормой, т. е. с установлением признаков состава преступления. В отличие от некоторых вышеизложенных концепций, в которых, по сути, имеется в виду либо только первая задача (в связи с чем речь идет о стадиях выбора уголовно-правовой нормы или выявлении либо оценке соответствия общих, родовых и видовых признаков содеянного и состава преступления), либо только вторая задача (в основном, когда говорится о квалификации по основным элементам состава преступления), предлагаемая точка зрения исходит из их неразрывного единства. Прежде чем устанавливать тождественность признаков совершенного деяния и признаков состава преступления, сформулированного уголовно-правовой нормой, нужно сначала выявить такую норму. Допустимо ли включать действия, направленные на решение этой задачи, в понятие уголовно-правовой квалификации? Безусловно, поскольку их осуществление связано с разграничением составов преступлений и уяснением возможной принадлежности совершаемого деяния к конкретному их виду, указанному в статьях Особенной части, и одновременно — непринадлежности ко всем иным видам. Результатом подобного рода действий является вывод либо об отсутствии конкретной статьи уголовного закона, с позиций которой должен решаться вопрос о преступности и наказуемости деяния, либо о наличие такой статьи. В случаях, когда выносится второе решение, возникает необходимость в установлении применимости этой статьи закона к деянию, вменяемому лицу. Если до этого уголовно-правовой оценке подлежали лишь те признаки деяния, которые служили основанием для разграничения составов преступлений и в конечном счете выбора отдельной статьи уголовного закона, то при решении вопроса о применимости или неприменимости ее к совершенному деянию анализируются не отдельные признаки состава преступления, а вся их совокупность, причем в том содержании и значении, в каком они сформулированы в статье Особенной части Уголовного кодекса (ее части, пункте). Подчеркнем, что отличительная черта второй задачи как раз в том и состоит, что все вопросы, которые она ставит, могут быть решены лишь с учетом и с позиций конкретного содержания избранной на предшествующем этапе квалификации статьи Особенной части Кодекса. Вывод о соответствии или, напротив, несоответствии признаков содеянного всем признакам состава преступления означает, что уголовно-правовая квалификация в отношении отдельно взятого деяния состоялась. В случаях установления множественности посягательств действия по квалификации осуществляются в той же последовательности, но ее объектом выступают уже иные деяния.
Вычленение двух относительно самостоятельных задач уголовно-правовой квалификации и в связи с этим двух основны: ее стадий не только не исключает, но и предполагает возмож ность выделения в каждой из них определенных этапов. В тео рии уголовного нрава они ооычно отождествляются со стадиями, что в терминологическом плане вряд ли может вызвать возражения. Однако в рамках учения об уголовно-правовой квалификации вполне допустимо отличать одно от другого, усматривая в стадиях некоторого рода целое (согласно толковым словарям стадия есть «ступень, период в развитии чегонибудь»), а в этапах («отдельный процесс, его момент, стадию») — составную часть стадии.
Говоря в указанном смысле о первой стадии, прежде всего отметим, что последовательность осуществляемых на ней действий должна быть обусловлена логикой конструирования уголовного закона и, главным образом, его Особенной части. Конечно, идеальным было бы такое расположение ее материала, при котором выделяемые законодателем разделы, главы и статьи точно совпадали с классификацией преступлений на различных уровнях их группировки. В этом случае этапы изначальной стадии квалификации можно было непосредственно связать с существующими в Кодексе структурными подразделами, полагая, что на первом этапе устанавливается принадлежность деяния к определенному разделу, на втором — к какой-либо его главе, на третьем — к конкретному виду преступлений, предусмотренных в ней, на четвертом — к составу преступления, сформулированного отдельной статьей Особенной части Кодекса. Однако, как уже отмечалось, при построении Особенной части законодатель явно руководствовался иными соображениями, а потому было бы весьма проблематичным отстаивание подобного рода представлений о сути и содержании каждого из этапов рассматриваемой стадии уголовно-правовой квалификации. Вместе с тем, не касаясь вновь возможных вариантов конструирования системы преступлений, можно в принципе констатировать, что при любом подходе число выделяемых этапов интересующей нас стадии квалификации содеянного должно быть напрямую связано с количеством используемых уровней классификации посягательств. Естественно, что первый этап при этом имеет своей задачей уголовно-правовую оценку деяния с позиций того признака, который лежит в основе исходной, отправной классификации посягательств и позволяет относить их тому или иному типу (если, например, роль отправного играет трехчленное деление, то соответственно — к преступлениям против личности, либо к преступлениям против общества, либо к преступлениям против государства). В рамках каждого из таких типов может г должна идти речь, скажем, о родовой специфике посягательств предполагающей наиболее общее подразделение не всех преступлений, а лишь одного типа, т. е. иной уровень деления, и следовательно, иной (второй) этап уголовно-правовой квалификации (по Уголовному кодексу РФ, на данном этапе применительно к преступлениям против личности встает вопрос ( предусмотренности деяния либо главой, закрепляющей ответственность за причинение физического или психического вреда, т. е. за посягательство на жизнь или здоровье, либо иным! главами, где речь идет о нанесении морального, нравственной вреда лицу). Третий этап характеризуется наиболее обще! классификацией преступлений одного рода на несколько видо] (в используемом примере на преступления: против жизни; про тив здоровья; ставящие в опасность жизнь и здоровье). Нередкс первая стадия уголовно-правовой квалификации требует выде ления нескольких последующих этапов, ибо отдельные видь преступлений делятся на подвиды, подвиды — на группы и т. д Поэтому общее количество статей может быть разным приме нительно к разным преступлениям.
Заключительным (четвертым) этапом первой стадии уголов ноправовой квалификации является вывод о преступности i наказуемости данного деяния исходя из требований конкрет ной статьи, ее части (допустим, с учетом ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Что же касается избранной статьи, то заключение о возмож ности ее применения, как отмечалось, составляет суть уже вто рой стадии уголовно-правовой квалификации. Что здесь долж но претендовать на роль отдельных этапов?
Очевидно, что всякая оценка прежде всего должна учиты вать пределы действия уголовного закона. В связи с реформи рованием ныне всей правовой системы, как, впрочем, и устой чивой приверженностью отечественного законодателя вносит изменения и дополнения в уже принятые им законы, данно требование носит особую актуальность. Общее предписание которое здесь играет роль одного из обязательных правил ква лификации, заключено в следующем: в случаях, когда действи или бездействие имело место уже после вступления в силу вме няемой лицу статьи Особенной части Кодекса, вывод о пре ступности содеянного необходимо делать с учетом конкретны положений данной статьи; если же она вступила в силу поел того, как действие или бездействие было совершено, то пере, правоприменителем возникает задача выбора уголовного закона, его статьи, пункта. Как известно, новая уголовно-правовая норма подлежит применению только при том условии, что она устраняет преступность деяния, смягчает его наказание или иным образом улучшает положение лица, поведение которого подлежит уголовно-правовой оценке. Из этого следует, что новая норма не применяется, если она либо ухудшает положение виновных, либо не изменяет его. Тем, что без учета конкретного содержания вменяемой лицу статьи (ее части, пункта) не может быть решен вопрос об обратной силе уголовного закона, и объясняется отнесение данной стадии ко второму этапу уголовно-правовой квалификации. Что же касается первоочередности постановки перед ним такой задачи, то она — постановка — также имеет свои мотивы: оценка применимости статьи (ее части, пункта) уголовного закона с точки зрения пределов его действия во времени оказывает существенное влияние на решение всех иных вопросов, возникающих на последующих этапах уголовно-правовой квалификации. Это первый этап второй стадии.
Второй этап рассматриваемой стадии квалификации объединяет в себе действия, связанные с уяснением и уголовно-правовой оценкой совокупности признаков состава преступления, предусмотренных законом, действующим в момент совершения деяния. Многообразие конкретных задач, решаемых на этом этапе, требует определенной последовательности действий правоприменителя при установлении соответствия признаков содеянного и признаков состава преступления. В связи с отсутствием в отечественной науке иных предложений, квалификация на данном этапе может строиться с учетом рекомендации о том, что вначале следует сопоставить признаки, характеризующие объект совершенного деяния и предусмотренного состава преступления; после этого перейти к уголовно-правовой оценке признаков объективной стороны деяния и состава преступления; затем — к признакам субъективной стороны; и наконец — к признакам субъекта преступления.
Выводом о соответствии или несоответствии признаков деяния и состава преступления уголовно-правовая квалификация не может быть завершена, ибо в силу ряда существующих требований она не должна носить формальный характер. На это, Например, прямо указывается в ч. 2 ст. 14 УК РФ. Не ставя классификацию в зависимость от чеголибо иного (в том числе уголовно-правовой оценки, принадлежности к определенно категории преступлений и т. д.), законодатель исключил во; можность квалификации в качестве преступления такого ден ствия или бездействия, которое, хотя формально содержи признаки какоголибо деяния, предусмотренного Уголовны кодексом, но в силу малозначительности не представляет об щественной опасности. Кроме того, в Общей части Кодекс есть немало обстоятельств, исключающих преступность дея ния. Специфика вопросов, а также характер принимаемых ре шений позволяет говорить о существовании еще одного третьего этапа уголовно-правовой квалификации.
Думается, что самостоятельным (четвертым) этапом второ стадии уголовно-правовой квалификации является оценка со деянного, осуществляемая с позиций оконченности или не оконченности посягательства и участия в нем двух или боле лиц. Эти особенности также оказывают существенное влияни на квалификацию содеянного. В связи с этим опять встает во прос об учете требований, содержащихся в Общей части У1 РФ и в первую очередь непосредственно касающихся поняти оконченного и неоконченного преступления.
К сожалению, с этой точки зрения ныне действующие ста тьи Общей части Кодекса имеют не совсем удачную конструк цию. Не только потому, что при описании признаков окончен ного посягательства они не исключают возможности признани деяния преступным там, где нет всех признаков состава престу пления, но и потому, что в недостаточной мере акцентирую внимание на непосредственной зависимости толкования соде янного как приготовления или покушения от признаков, закре пленных в статьях Особенной части Кодекса. В обыденно? смысле, опирающемся в основном на учет намерений виновно го, покушение и приготовление, конечно, можно характеризо вать в качестве преступлений, которые хотя и не были доведе ны до конца по независящим от лица обстоятельствам, но вы разились в совершении в одном случае действий (покушение) непосредственно направленных на совершение преступления, ; другом (приготовление) — создающих условия для совершение преступления. Однако в конечном счете решающим для квали фикации содеянного в качестве оконченного или неоконченно го посягательства является не это, а наличие в оцениваемой поведении признаков тождественности в фактической направ ленности и результативности совершенного действия или без действия тому действию или бездействию, которые прямо указаны в статье Особенной части Уголовного кодекса, вменяемой лицу. В большинстве случаев такие статьи конструируются законодателем по принципу учета степени реализации виновным своего преступного намерения, обозначаемого в них в виде наличия указанных законодателем изменений в объекте уголовно-правовой охраны, т. е. причинения личности, обществу или государству определенного вреда. При вменении подобного рода статей Особенной части Кодекса содеянное подлежит квалификации в качестве неоконченного посягательства при условии, что умышленно совершенное лицом отличается от описанного в Особенной части действия или бездействия либо по результативности (отсутствию требуемых последствий), либо по фактической ошибке в направленности содеянного (причинение в действительности вреда, например, не государству, а отдельной личности, что не входило в планы виновного). Вместе с тем в Особенной части есть немало статей, в которых о последствиях вообще не упоминается. Применительно к ним посягательство может квалифицироваться как оконченное даже в ситуациях, когда оно выразилось в приискании средств или орудий, подборе соучастников, сговоре между ними или создании иных условий для осуществления задуманного, т. е. в том, что в Общей части определяется как приготовление к преступлению. Обычно ученые говорят о закрепленности этим видом статей признаков усеченного состава преступления, имея в виду, что в формальном составе законодателем не указываются признаки результативности деяния, причинение им какоголибо вреда, а в материальном составе — указываются.
Аналогичное нужно сказать и относительно редакции статей Общей части, определяющих понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. По большому счету различие между исполнителем и другими соучастниками состоит не в том, что в одном случае лицо непосредственно участвует в совершении преступления, а в другом — лицо не участвует, а в том, что исполнитель сам выполняет действие или бездействие, указанное в статье Особенной части, в то время как организатор, подстрекатель и пособник совершают иные действия, которые хотя прямо и не предусмотрены в ней, но также объявляемые преступлением. Именно это обстоятельство и обусловливает необходимость дополнительной ссылки на статью Общей части в тех случаях, когда содеянное лицом выразилось в организации, подстрекательстве или пособничестве в совершении другим лицом деяния, указанного в статье Особенной части Кодекса.
Завершающий (пятый) этап уголовно-правовой квалификации имеет своей задачей решение вопросов, связанных с разграничением посягательств, образующих единичное (единое) преступление и множественность преступлений. В случаях, когда статья Особенной части Уголовного кодекса РФ полностью охватывает содеянное, квалификация может считаться завершенной, если же не охватывает, необходима дополнительная квалификация.